En una demanda contra el Colegio de Escribanos de la Ciudad por una diferencia salarial, la Sala VII de la Cámara del Trabajo expresó que se trata de un conflicto relacionado con el empleo público y que, por lo tanto, debe ser competencia de la Justicia del Trabajo y no del fuero Contencioso Administrativo.
los autos “CATOIRA GERARDO JORGE Y OTROS C/COLEGIO
DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S/DIFERENCIAS DE SALARIOS”, la
recurrente expresó que “se admitió
expresamente que los actores son dependientes del Estado sujetos al derecho
administrativo de empleo público, que son ajenas al Derecho Laboral”.
Los
integrantes del Tribunal sostuvieron que “el Colegio de Escribanos es una
persona pública no estatal con facultades administrativas que le ha otorgado la
Ciudad de Buenos Aires, y que por lo tanto, se encuentra alcanzado pro el
ámbito de aplicación personal del Código Contencioso Administrativo Tributario
de la ciudad homónima, cuyo art. 2º define que son causas contencioso
administrativas todas aquellas en que una autoridad administrativa está
legitimada para estar en juicio”.
Los magistrados puntualizaron que “el art. 20 de la
Ley 18.345 establece que será competencia de la justicia nacional del trabajo
“las causas contenciosas en conflictos individuales de derecho, cualesquiera
fueren las partes –incluso la Nación, sus reparticiones autárquicas, la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y cualquier ente público-, por
demandas o reconvenciones fundadas en los contratos de trabajo, convenciones
colectivas de trabajo, laudos con eficacia de convenciones colectivas de
trabajo, laudos con eficacia de convenciones colectivas, o disposiciones
legales o reglamentarias del derecho del trabajo; y causas entre trabajadores y
empleadores relativas a un contrato de trabajo, aunque se funden en
disposiciones del derecho común aplicables a aquél”
Por lo tanto “en modo alguno puede entenderse que
la norma mencionada haya pretendido acotar la jurisprudencia del Fuero a los
asuntos regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, ello por cuanto la ley
ritual fue promulgada el 12 de septiembre de 1969, esto es, cinco años antes de
que lo fuera la Ley 20.744”, indicó la sentencia.
Asimismo, “tampoco surge del art. 20 de la Ley
18.345 que las convenciones colectivas en las que se funde la demanda deban
estar regidas por la ley 14.250, por lo que no corresponde distinguir donde la
ley no distingue”.
Los jueces expresaron que “no es posible soslayar
que la simple lectura del artículo 14 bis de la Constitución Nacional revela
que, a la hora de establecer garantías, el constituyente no diferenció entre
trabajadores que se desempeñan para empleadores privados, o quienes lo hacen
para el Estado en sus distintos niveles”.
En ese sentido, “el empleado público también debe
ser considerado “sujeto de preferente tutela”, como lo ha señalado la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Vizzoti, Carlos A. c. AMSA
S.A”, conclusión que el Alto Tribunal consideró no sólo impuesta por el art. 14
bis, “sino por el renovado ritmo universal que representa el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, que cuenta con jerarquía constitucional
a partir de la reforma constitucional de 1994 (Constitución Nacional, art. 75
inc. 22)”. Por lo tanto, “corresponde que todas las normas que se dicten para
regular la relación de empleo público sean adoptadas, interpretadas y aplicadas
a la luz de los principios del Derecho del Trabajo”.
El Tribunal concluyó que “no se requiere que la relación laboral en cuestión esté regida por la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto los Jueces del Fuero no son Jueces de la Ley de Contrato de Trabajo, tal como queda demostrado cuando se asume sin controversias la competencia para dirimir asuntos regidos por el Estatuto del Periodista, por el Estatuto del Trabajador Rural, y tantas otras normas estatutarias, al igual que lo es la Ley 25.164”.
Fuente: https://www.diariojudicial.com/nota/75017/laboral/un-reclamo-por-salarios-al-colegio-de-escribanos-va-al-fuero-laboral.html